《專利法修訂草案(送審稿)》法定賠償制度解讀
發(fā)布時間:2019-08-01 16:15:44瀏覽次數(shù):161
本次《專利法》的修改,除了新增了促進專利的實施與運用,提升專利質(zhì)量,建設(shè)服務型政府等制度外,主要目的在于強化對侵權(quán)行為的處罰力度,通過加快建立侵權(quán)懲罰性賠償制度以及提升法定賠償下限的方式,充分發(fā)揮法律的威懾作用。
在草案涉及的多項切實維護權(quán)利人合法權(quán)益的舉措當中,大多都獲得了普遍認可,但也有個別條款受到熱議,其中以《專利法修訂草案》第68條第二款“顯著提高法定賠償額的下限”最為突出。
法定賠償?shù)默F(xiàn)實需要性
2000年的《專利法》只是原則性的規(guī)定了損害賠償可以通過權(quán)利人所受的損失、侵權(quán)人的非法獲利以及專利許可使用費的合理倍數(shù)來確定。但是,上述三種方式往往難以適用,在具體司法實踐中,該如何進行賠償,就成了一個非常棘手的問題。在此情況下,2001年出臺的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》(以下稱規(guī)定)對此問題及時作出補充規(guī)定,首次提出人民法院可以在一定范圍內(nèi)酌定賠償數(shù)額,這也是我國法定賠償制度的雛形?!兑?guī)定》第二十一條指出:沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數(shù)額,最多不得超過人民幣50萬元。
此后,2008年《專利法》吸收上述規(guī)定的內(nèi)容并進一步完善,在《專利法》65條第二款規(guī)定,權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
至此,法定賠償作為知識產(chǎn)權(quán)法專設(shè)的賠償制度,極大地減輕了原告的證明責任,提高訴訟效率,為權(quán)利人提供一種“替代性的救濟渠道”。從司法實踐來看,有數(shù)據(jù)表明,2002-2017年間,最高人民法院審理的知識產(chǎn)權(quán)案件當中,有98%的案件,原告直接請求適用法定賠償,其中專利侵權(quán)糾紛案件有94.8%適用了法定賠償計算,該數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了法定賠償制度存在的現(xiàn)實意義。
但是,另一方面,案件賠償水平普遍偏低,這一現(xiàn)狀與我國加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度的指導思想并不相符。自然的,本次修改意見稿將法定賠償?shù)南孪尢岣咧?0萬。
《專利法修訂草案》第68條第二款規(guī)定,權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。
《修訂草案》公開之日,即對于大幅度提高法定賠償之下限引來普遍質(zhì)疑。反對說主要認為,損害賠償理論采用“填平”原則,在某些侵權(quán)案件中,損失會很低甚或為零,貿(mào)然提高法定賠償下限缺乏法律常識。也有人認為,被告大多為小企業(yè),甚或小商戶,他們的非法獲利能力普遍偏低,10萬的高額法定賠償下限對其及其不公平。
提高下限與損害賠償理論是否沖突
損害賠償理論認為,損害賠償?shù)幕驹瓌t為“填平”原則。損害就其本質(zhì)而言,是侵害行為所造成的一種后果,這一后果具有對權(quán)利人不利的屬性,無損害即無賠償責任。無論是侵犯所有權(quán)行為,還是侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為,其損害賠償責任均以損害為構(gòu)成要件。那么,在這種理論的指導下,貿(mào)然將法定賠償額之下限從現(xiàn)在得一萬提高至十萬元,部分學者認為,是不符合侵權(quán)責任法的基本原則的,因為,某些專利侵權(quán)案件中會出現(xiàn)損失極低、甚至損失為零的情況,這時,該制度會鼓勵原告不積極對賠償額進行舉證,寄希望于適用法定賠償。對于這種案件,如果適用高額的法定賠償,將對被告有失公平。
然而,我們認為,提高法定賠償額的下限,并非對損害賠償理論的否定。因為,適用法定賠償制度是有條件的,它的本意不是為我國專利侵權(quán)賠償額人為劃定最低標準?!恫莅浮?8條明確規(guī)定,只有在權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的情況下,才適用法定賠償。如果具體的專利侵權(quán)案件可以用其他方式確定賠償額,比如侵權(quán)人的獲利情況,則無需適用法定賠償??梢?,法定賠償?shù)倪m用條件是嚴格的,并不存在對被告不公平的可能性。
法定賠償規(guī)則的適用
我們知道,非法獲利規(guī)則是原告主張賠償?shù)闹饕罁?jù),但是,與非法獲利相關(guān)的證據(jù)一般都掌握在被告手里。那么,被告自然比原告更容易證明獲利情況。對于非法獲利能力較低的被告,也即非法獲利普遍低于10萬的情況,也不會斷然出現(xiàn)最低10萬的賠償額判決。因為,賠償額的舉證責任雖然在于原告,如果確實出現(xiàn)原告怠于舉證而寄希望于法定賠償?shù)脑?,被告在訴訟程序中是有對抗的權(quán)利的,此時,在面臨高額的法定賠償?shù)娘L險之下,被告應該選擇積極的舉證,將自己的全部獲利情況呈現(xiàn)給法庭,避免法院適用法定賠償。同時,被告在向法庭舉證證明自己的獲利的過程中,再加之原告的質(zhì)證,被告的非法獲利是可以確定的。對于這類案件,侵權(quán)人以證明非法獲利數(shù)額來對抗法院適用法定賠償,只有在侵權(quán)人無法對非法獲利加以證明,或不被采信的時候,法定賠償才會得到適用,這樣的結(jié)論也是符合當事人預期的,同時也符合程序正義的要求。
有學者認為,由責任承擔者來證明自己的責任有多大,屬于荒唐之舉。值得注意的是,此處被告舉證只是交代侵權(quán)獲益情況,而并非是在原被告之間轉(zhuǎn)移舉證責任。進一步說,提高法定賠償?shù)南孪?,正好可以約束被告誠實的向法庭舉證證明自己的獲利情況,如果被告的舉證得不到法庭的采納,會面臨著高額的法定賠償??梢姡岣叻ǘㄙr償?shù)淖畹蜆藴手皇嵌卮俦桓鎸⒎欠ǐ@利全部“吐出來”,并沒有給被告增添額外的法律義務,因此是符合程序法規(guī)則的。如果被告確實非法獲利較低,誠實的將侵權(quán)相關(guān)的賬簿、材料全部提交法庭,則法庭應當根據(jù)被告的非法獲利判決賠償額。否則,如果被告不誠實舉證,適用高額的法定賠償也是符合社會正義,這也正是我國民法總則確立的誠實信用原則的根本要求,也是建立誠實信用社會的必然選擇,同時也和建立懲罰性賠償制度的精神一脈相承。
另外,《專利法修訂草案》第68條第三款規(guī)定,人民法院認定侵犯專利權(quán)行為成立后,為確定賠償數(shù)額,在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證,而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下,可以責令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料;侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。
此時,由于被告才是賬簿等相關(guān)收益的信息的掌握者,相比很難拿出證據(jù)證明損失的被侵權(quán)人而言,其舉證的難度反而小于原告,當原告不認可被告所證數(shù)額時,原告自然會積極證明被告的全部非法獲利,而不是部分學者普遍擔心的,由于法定賠償下限的提高,使得原告更加消極舉證。
從上述分析可以看出,在高標準法定賠償制度下,針對最終的裁判額度,是原被告雙方積極主張的結(jié)果,不是法律機械式規(guī)定的結(jié)果,這也正是程序法所追求的。
高標準法定賠償制度的積極意義
法律應適應社會的發(fā)展,滿足社會發(fā)展的客觀要求。實踐證明,對知識產(chǎn)權(quán)的保護究竟是采取嚴格保護,還是適當保護呢?對此,吳漢東教授認為,對知識產(chǎn)權(quán)的保護程度,應達到對社會的發(fā)展具有促進作用的程度。
從這個角度來看,提高下限額,不能簡單看到是數(shù)額的變化,而是建立了一種新的規(guī)則。這種規(guī)則就是明顯增加侵權(quán)人的侵權(quán)成本的預期,從法律的預防性角度講,由于具有了威懾作用,從而可以大力抑制侵權(quán)現(xiàn)象的產(chǎn)生,凈化創(chuàng)新環(huán)境,達到驅(qū)動創(chuàng)新的效果。提高法定賠償額的下限,其表象是數(shù)額的變化,但是應看到他本質(zhì)的背后是設(shè)立了新的法定賠償制度,該制度的設(shè)立,無疑可以促使原被告雙方積極的舉證,科學合理的確定賠償額度,使得賠償額和損害真正達到相契合的程度,從而提高專利侵權(quán)案件裁判的科學水平。
中國將以《專利法》修改為契機,加快完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度,特別是強化懲罰性賠償制度,提高違法成本顯著提升違法成本,從而凈化我國的營商環(huán)境,提高自主創(chuàng)新能力,讓專利制度為進一步加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略做出其應有的貢獻。
在草案涉及的多項切實維護權(quán)利人合法權(quán)益的舉措當中,大多都獲得了普遍認可,但也有個別條款受到熱議,其中以《專利法修訂草案》第68條第二款“顯著提高法定賠償額的下限”最為突出。
法定賠償?shù)默F(xiàn)實需要性
2000年的《專利法》只是原則性的規(guī)定了損害賠償可以通過權(quán)利人所受的損失、侵權(quán)人的非法獲利以及專利許可使用費的合理倍數(shù)來確定。但是,上述三種方式往往難以適用,在具體司法實踐中,該如何進行賠償,就成了一個非常棘手的問題。在此情況下,2001年出臺的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》(以下稱規(guī)定)對此問題及時作出補充規(guī)定,首次提出人民法院可以在一定范圍內(nèi)酌定賠償數(shù)額,這也是我國法定賠償制度的雛形?!兑?guī)定》第二十一條指出:沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數(shù)額,最多不得超過人民幣50萬元。
此后,2008年《專利法》吸收上述規(guī)定的內(nèi)容并進一步完善,在《專利法》65條第二款規(guī)定,權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
至此,法定賠償作為知識產(chǎn)權(quán)法專設(shè)的賠償制度,極大地減輕了原告的證明責任,提高訴訟效率,為權(quán)利人提供一種“替代性的救濟渠道”。從司法實踐來看,有數(shù)據(jù)表明,2002-2017年間,最高人民法院審理的知識產(chǎn)權(quán)案件當中,有98%的案件,原告直接請求適用法定賠償,其中專利侵權(quán)糾紛案件有94.8%適用了法定賠償計算,該數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了法定賠償制度存在的現(xiàn)實意義。
但是,另一方面,案件賠償水平普遍偏低,這一現(xiàn)狀與我國加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度的指導思想并不相符。自然的,本次修改意見稿將法定賠償?shù)南孪尢岣咧?0萬。
《專利法修訂草案》第68條第二款規(guī)定,權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。
《修訂草案》公開之日,即對于大幅度提高法定賠償之下限引來普遍質(zhì)疑。反對說主要認為,損害賠償理論采用“填平”原則,在某些侵權(quán)案件中,損失會很低甚或為零,貿(mào)然提高法定賠償下限缺乏法律常識。也有人認為,被告大多為小企業(yè),甚或小商戶,他們的非法獲利能力普遍偏低,10萬的高額法定賠償下限對其及其不公平。
提高下限與損害賠償理論是否沖突
損害賠償理論認為,損害賠償?shù)幕驹瓌t為“填平”原則。損害就其本質(zhì)而言,是侵害行為所造成的一種后果,這一后果具有對權(quán)利人不利的屬性,無損害即無賠償責任。無論是侵犯所有權(quán)行為,還是侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為,其損害賠償責任均以損害為構(gòu)成要件。那么,在這種理論的指導下,貿(mào)然將法定賠償額之下限從現(xiàn)在得一萬提高至十萬元,部分學者認為,是不符合侵權(quán)責任法的基本原則的,因為,某些專利侵權(quán)案件中會出現(xiàn)損失極低、甚至損失為零的情況,這時,該制度會鼓勵原告不積極對賠償額進行舉證,寄希望于適用法定賠償。對于這種案件,如果適用高額的法定賠償,將對被告有失公平。
然而,我們認為,提高法定賠償額的下限,并非對損害賠償理論的否定。因為,適用法定賠償制度是有條件的,它的本意不是為我國專利侵權(quán)賠償額人為劃定最低標準?!恫莅浮?8條明確規(guī)定,只有在權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的情況下,才適用法定賠償。如果具體的專利侵權(quán)案件可以用其他方式確定賠償額,比如侵權(quán)人的獲利情況,則無需適用法定賠償??梢?,法定賠償?shù)倪m用條件是嚴格的,并不存在對被告不公平的可能性。
法定賠償規(guī)則的適用
我們知道,非法獲利規(guī)則是原告主張賠償?shù)闹饕罁?jù),但是,與非法獲利相關(guān)的證據(jù)一般都掌握在被告手里。那么,被告自然比原告更容易證明獲利情況。對于非法獲利能力較低的被告,也即非法獲利普遍低于10萬的情況,也不會斷然出現(xiàn)最低10萬的賠償額判決。因為,賠償額的舉證責任雖然在于原告,如果確實出現(xiàn)原告怠于舉證而寄希望于法定賠償?shù)脑?,被告在訴訟程序中是有對抗的權(quán)利的,此時,在面臨高額的法定賠償?shù)娘L險之下,被告應該選擇積極的舉證,將自己的全部獲利情況呈現(xiàn)給法庭,避免法院適用法定賠償。同時,被告在向法庭舉證證明自己的獲利的過程中,再加之原告的質(zhì)證,被告的非法獲利是可以確定的。對于這類案件,侵權(quán)人以證明非法獲利數(shù)額來對抗法院適用法定賠償,只有在侵權(quán)人無法對非法獲利加以證明,或不被采信的時候,法定賠償才會得到適用,這樣的結(jié)論也是符合當事人預期的,同時也符合程序正義的要求。
有學者認為,由責任承擔者來證明自己的責任有多大,屬于荒唐之舉。值得注意的是,此處被告舉證只是交代侵權(quán)獲益情況,而并非是在原被告之間轉(zhuǎn)移舉證責任。進一步說,提高法定賠償?shù)南孪?,正好可以約束被告誠實的向法庭舉證證明自己的獲利情況,如果被告的舉證得不到法庭的采納,會面臨著高額的法定賠償??梢姡岣叻ǘㄙr償?shù)淖畹蜆藴手皇嵌卮俦桓鎸⒎欠ǐ@利全部“吐出來”,并沒有給被告增添額外的法律義務,因此是符合程序法規(guī)則的。如果被告確實非法獲利較低,誠實的將侵權(quán)相關(guān)的賬簿、材料全部提交法庭,則法庭應當根據(jù)被告的非法獲利判決賠償額。否則,如果被告不誠實舉證,適用高額的法定賠償也是符合社會正義,這也正是我國民法總則確立的誠實信用原則的根本要求,也是建立誠實信用社會的必然選擇,同時也和建立懲罰性賠償制度的精神一脈相承。
另外,《專利法修訂草案》第68條第三款規(guī)定,人民法院認定侵犯專利權(quán)行為成立后,為確定賠償數(shù)額,在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證,而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下,可以責令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料;侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。
此時,由于被告才是賬簿等相關(guān)收益的信息的掌握者,相比很難拿出證據(jù)證明損失的被侵權(quán)人而言,其舉證的難度反而小于原告,當原告不認可被告所證數(shù)額時,原告自然會積極證明被告的全部非法獲利,而不是部分學者普遍擔心的,由于法定賠償下限的提高,使得原告更加消極舉證。
從上述分析可以看出,在高標準法定賠償制度下,針對最終的裁判額度,是原被告雙方積極主張的結(jié)果,不是法律機械式規(guī)定的結(jié)果,這也正是程序法所追求的。
高標準法定賠償制度的積極意義
法律應適應社會的發(fā)展,滿足社會發(fā)展的客觀要求。實踐證明,對知識產(chǎn)權(quán)的保護究竟是采取嚴格保護,還是適當保護呢?對此,吳漢東教授認為,對知識產(chǎn)權(quán)的保護程度,應達到對社會的發(fā)展具有促進作用的程度。
從這個角度來看,提高下限額,不能簡單看到是數(shù)額的變化,而是建立了一種新的規(guī)則。這種規(guī)則就是明顯增加侵權(quán)人的侵權(quán)成本的預期,從法律的預防性角度講,由于具有了威懾作用,從而可以大力抑制侵權(quán)現(xiàn)象的產(chǎn)生,凈化創(chuàng)新環(huán)境,達到驅(qū)動創(chuàng)新的效果。提高法定賠償額的下限,其表象是數(shù)額的變化,但是應看到他本質(zhì)的背后是設(shè)立了新的法定賠償制度,該制度的設(shè)立,無疑可以促使原被告雙方積極的舉證,科學合理的確定賠償額度,使得賠償額和損害真正達到相契合的程度,從而提高專利侵權(quán)案件裁判的科學水平。
中國將以《專利法》修改為契機,加快完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度,特別是強化懲罰性賠償制度,提高違法成本顯著提升違法成本,從而凈化我國的營商環(huán)境,提高自主創(chuàng)新能力,讓專利制度為進一步加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略做出其應有的貢獻。